法學(xué)畢業(yè)論文
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1、引 言 引 言 在挪用公款罪單獨(dú)設(shè)立之前,司法實(shí)踐中對于國家工作人員利用職務(wù)便利挪用公款的行為一般以貪污罪論處。為了更有效地區(qū)分和懲治貪污、賄賂、挪用公款行為,1988年全國人大常委會(huì)出臺(tái)了《關(guān)于懲治貪污罪賄賂罪的補(bǔ)充規(guī)定》。在該《補(bǔ)充規(guī)定》中,挪用公款罪首次成為一個(gè)獨(dú)立的罪名,對挪用公款行為的認(rèn)定逐步走向科學(xué)化。 1997年修改后的《刑法》正式將挪用公款罪納入刑法典第八章貪污賄賂罪的條文中。根據(jù)現(xiàn)行《刑法》第384條規(guī)定,挪用公款罪是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利,挪用公款歸個(gè)人使用,進(jìn)行非法活動(dòng),或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng),或者挪用數(shù)額較大、超過3個(gè)月未還的行為。
2、作為一種多發(fā)性職務(wù)犯罪,挪用公款罪具有較大的社會(huì)危害性。此類案件的發(fā)生,不僅損害了公共財(cái)產(chǎn)權(quán)益,也直接破壞了國家工作人員職務(wù)行為的廉潔性。近幾年,挪用公款犯罪呈逐年上升趨勢,涉案金額不斷增加,挪用行為方式日趨復(fù)雜、隱蔽,如“挪而未用”行為的認(rèn)定、挪用一般公物行為的性質(zhì)認(rèn)定、挪用行為與借貸行為的界定等,都直接影響到挪用公款罪與非罪的認(rèn)定;法律雖明確規(guī)定了按照用途來區(qū)分,挪用公款主要有三種基本的行為方式,即挪用公款數(shù)額較大,超過三個(gè)月不還型;挪用公款數(shù)額較大,進(jìn)行營利活動(dòng)型;挪用公款進(jìn)行非法活動(dòng)型;但在具體的司法實(shí)踐中,對這三種行為有不同的判斷基準(zhǔn)和司法認(rèn)定;同時(shí),對一些特殊的挪用公款行為,如挪用
3、公款為他人或其他單位進(jìn)行擔(dān)保、挪用公款私自存入銀行獲取利息、挪用公款用于歸還個(gè)人貸款或私人借款的行為等等,實(shí)踐當(dāng)中也有不同的認(rèn)識,甚至導(dǎo)致不同的處理結(jié)果,據(jù)此,最高人民法院分別于1998年4月就“審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問題”, 2001年9月就“如何認(rèn)定挪用公款罪歸個(gè)人使用”問題出臺(tái)了相關(guān)司法解釋,進(jìn)一步細(xì)化了該罪的構(gòu)成要件及犯罪特征。2002年4月全國人大常委會(huì)對刑法第三百八十四條第一款作出了進(jìn)一步的立法解釋,明確了挪用公款“歸個(gè)人使用”的三種情形,但盡管如此,現(xiàn)有的法律及司法解釋仍不能全面涵蓋已出現(xiàn)的挪用公款犯罪的復(fù)雜行為和關(guān)系,刑法學(xué)界圍繞著挪用公款行為方式的界定、挪用公款歸個(gè)
4、人使用行為的定位、挪用公款具體用途行為的判斷基準(zhǔn)與司法認(rèn)定、挪用公款的轉(zhuǎn)化行為等問題,進(jìn)行了廣泛的探討和研究。本文擬從刑法的基本理論出發(fā),結(jié)合實(shí)踐當(dāng)中的挪用公款案例,對挪用公款罪的行為方式作些探討和研究,并在此基礎(chǔ)上提出一些完善刑事立法的見言。 27 一、挪用公款行為的主要特征 一、挪用公款行為的主要特征 司法實(shí)踐中,司法人員對挪用公款罪構(gòu)成要件要素的把握,最為困惑的是對挪用公款行為的主要特征之一即“挪用公款歸個(gè)人使用”的含義如何理解的問題,因?yàn)檫@直接關(guān)系到挪用行為能否定罪的實(shí)體判斷。97刑法頒布實(shí)施后,最高人民法院先后兩次頒布司法解釋,對刑法第384條規(guī)定中規(guī)定的“挪用公款歸
5、個(gè)人使用”的含義作出了部分不一致的界定,而之后全國人大常委會(huì)就該問題出臺(tái)了與上述兩個(gè)司法解釋部分不一致的立法解釋,這在司法實(shí)踐中是極為少見的,也給實(shí)踐中對挪用公款行為的定性定罪帶來一定的困惑和難度。 (一)當(dāng)前理論界的主要觀點(diǎn) 目前,刑法學(xué)界對于刑法第384條中關(guān)于挪用公款罪中“歸個(gè)人使用”是否屬于該罪客觀要件的一個(gè)構(gòu)成要素,主要有兩種不同的觀點(diǎn),即肯定說和否定說。 肯定說認(rèn)為,“歸個(gè)人使用”是挪用公款罪客觀要件方面的一個(gè)構(gòu)成要素。其理由是: (1)從挪用公款罪的犯罪構(gòu)成來看,“歸個(gè)人使用”在客觀方面表現(xiàn)為行為人挪用公款后的使用情況,從一定意義上來說,也是其挪用公款的目的表現(xiàn);(2)
6、設(shè)置挪用公款罪的立法目的主要是為了懲治公款私用的行為; 挪用公款的去向與用途是為個(gè)人私利,還是用于單位需要,在違法程度上顯然是不同的; 參見郭立新、楊迎澤主編:《刑法疑難問題解》,中國檢察出版社2000年l月版,第423頁。 (3) 從條文語義上看,在有關(guān)挪用公款罪的立法解釋與司法解釋中,突出強(qiáng)調(diào)了利用職務(wù)便利、挪用公款“歸個(gè)人使用”這個(gè)前提行為。因此,“歸個(gè)人使用”應(yīng)當(dāng)在挪用公款進(jìn)行非法活動(dòng)、營利活動(dòng)和其他活動(dòng)三類行為中起統(tǒng)領(lǐng)和決定作用。(4)實(shí)踐中,對于挪用歸單位使用的情況也要區(qū)別對待:如果挪用的是特定的款物,應(yīng)以挪用特定款物罪來定罪處罰;如果挪用的是一般公款,那么可以按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行
7、為來進(jìn)行處理;如果挪用一般公款歸單位使用,是以個(gè)人名義且為個(gè)人謀取私利的,則與個(gè)人使用并無質(zhì)的區(qū)別。 參見孫謙主編:《國家工作人員職務(wù)犯罪研究》,法律出版社1998年版,第135頁。 否定說認(rèn)為,“歸個(gè)人使用”不是挪用公款罪客觀要件方面的一個(gè)構(gòu)成要素。其理由是:(1)被挪用公款的用途和去向,只是行為人在主觀動(dòng)機(jī)上的不同表現(xiàn),對挪用公款罪的成立與否不產(chǎn)生直接影響;(2)挪用公款數(shù)額的大小和挪用時(shí)間的長短是決定挪用公款罪社會(huì)危害性大小的主要因素。只要挪用公款達(dá)到了法律規(guī)定的數(shù)額和時(shí)間,那么這種行為就具有社會(huì)危害性,至于將挪用的公款用于何處,并不能改變和影響其社會(huì)危害性的大小。(3)從法律條文
8、的語義上來看,刑法第384條規(guī)定只在“進(jìn)行非法活動(dòng)”前注明了“歸個(gè)人使用”,對“進(jìn)行營利活動(dòng)”和“超過三個(gè)月未還”行為并未標(biāo)明這一點(diǎn),由此可見, “歸個(gè)人使用”在三種挪用行為中并不具有統(tǒng)帥和決定作用,也不是挪用公款罪的必備要件,認(rèn)定其統(tǒng)領(lǐng)三種挪用行為的說法顯然是缺乏根據(jù)的。 參見孫謙主編:《國家工作人員職務(wù)犯罪研究》,法律出版社1998年版,第134-135頁。 (4)司法實(shí)踐中,有的行為人雖挪用了公款給其他單位使用,但既沒有以個(gè)人名義,也沒有謀取私利,如果一概不處罰,將有放縱犯罪之嫌,也不利于懲治犯罪。。 筆者認(rèn)為,根據(jù)刑法的基本理論,犯罪構(gòu)成是刑法所規(guī)定的,決定某一行為成立犯罪必需的一
9、切客觀要件和主觀要件的有機(jī)統(tǒng)一體。換句話說,只有能夠證明該行為具有嚴(yán)重社會(huì)危害性,從而導(dǎo)致該行為構(gòu)成犯罪所必需的事實(shí)特征,才能成為某種犯罪的構(gòu)成要件;與此無關(guān)的事實(shí)特征是不能成為犯罪構(gòu)成要件的。 參見馬克昌主編:《犯罪通訊》,武漢大學(xué)出版社1999年6月版,第73頁。 而行為的社會(huì)危害性,從法律意義上來說,是指行為對犯罪客體實(shí)際或可能造成的損害,它既是犯罪的本質(zhì)特征,也是犯罪構(gòu)成的基礎(chǔ)。因此,“歸個(gè)人使用”對于挪用公款罪的社會(huì)危害性具有什么樣的意義和作用,決定了它是否屬于挪用公款罪客觀要件的構(gòu)成要素。挪用公款罪是隨著時(shí)代的發(fā)展,從貪污罪中分化出來的。修訂后的刑法將挪用公款罪與貪污罪、賄賂罪并
10、列于第八章貪污賄賂罪中,說明這三種形式的犯罪具有共同的特點(diǎn):一是主體均為國家工作人員,由于該類人員在國家政治、經(jīng)濟(jì)生活中的特殊身份和重要地位,其行為一旦構(gòu)成犯罪,必然會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的社會(huì)危害性;二是在客觀方面均表現(xiàn)為利用職務(wù)之便實(shí)施犯罪行為。所謂利用職務(wù)上的便利,主要是指行為人利用本人職務(wù)所形成的管理、經(jīng)手公款的權(quán)力及便利條件;三是從侵犯的客體來看,該類犯罪均侵犯了國家工作人員的廉潔制度,挪用公款罪同時(shí)侵犯了國家財(cái)經(jīng)管理制度和公共財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。挪用公款罪中的“挪用”,是指將公款挪用私用,改變公款的用途,但最終還是要?dú)w還的,因此,挪用公款罪侵犯的只是公款的占有、使用權(quán),而不包括公款的處分權(quán),這也是挪用
11、公款罪與貪污罪的主要區(qū)別之一。當(dāng)前,隨著我國改革開放和國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,由于機(jī)制上的不成熟和管理上的不完善,一些國家工作人員利用職務(wù)之便,貪污、挪用公款的行為呈現(xiàn)易發(fā)、多發(fā)特性,國有公款成為這類犯罪侵犯的主要對象。挪用國有公款歸個(gè)人使用,一方面損害了國家工作人員的廉潔性,影響了國家工作人員的社會(huì)公信力;另一方面也造成了國有資產(chǎn)大量流失,尤其是一些嚴(yán)重的涉及國有金融機(jī)構(gòu)、國有銀行、企業(yè)的挪用公款案件,涉案金額常常達(dá)到數(shù)千萬、甚至上億元,這必然會(huì)對我國的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成巨大的影響和傷害。因此,在我國現(xiàn)階段,將“歸個(gè)人使用”以立法的形式確定為挪用公款罪客觀構(gòu)成要件的要素之一,是很有必要的,也符合客
12、觀需要。 (二)司法解釋的矛盾和沖突 關(guān)于挪用公款歸“個(gè)人使用”如何理解的問題,理論界與司法界目前仍存在許多分歧意見,最高人民法院曾先后于1998年、2001年就該問題兩次頒發(fā)司法解釋,但仍沒有從根本上解決這個(gè)問題,相反卻引起了更多的歧義,導(dǎo)致在司法實(shí)踐中產(chǎn)生了許多矛盾和沖突。 1998年5月,為了解決實(shí)踐中適用挪用公款罪遇到的一些具體問題,最高人民法院頒布了《關(guān)于審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(以下簡稱最高法98《解釋》)。該《解釋》第一條規(guī)定,“挪用公款給個(gè)人使用,包括挪用者本人使用或者給他人使用,挪用公款給私有公司、私有企業(yè)使用的,屬于挪用公款給個(gè)人使用?!睂W(xué)者們
13、對該《解釋》中關(guān)于“個(gè)人”范圍的規(guī)定,有不同的認(rèn)識和見解。很多學(xué)者認(rèn)為,首先,該《解釋》與有關(guān)的市場主體立法發(fā)展不相協(xié)調(diào)。我國經(jīng)濟(jì)主體立法在80年代后期至90年代初期,一直實(shí)行以所有制為分類標(biāo)準(zhǔn),對所有制不同的企業(yè)采取的是差別待遇模式。1994年全國人大頒布《公司法》后,《合伙企業(yè)法》、《個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法》、《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《中外合作經(jīng)營企業(yè)法》和《外資企業(yè)法》等一系列法律法規(guī)的出臺(tái),形成了市場主體法的一個(gè)基本的規(guī)范體系框架。這也意味著,隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,因所有制而差別對待的立法模式已不能滿足其內(nèi)在需求,我國市場主體法的分類標(biāo)準(zhǔn)正在逐步從所有制向企業(yè)組織形式過渡,因此以所有制分類的立法
14、模式必將被以企業(yè)組織形式分類的立法模式所取代。而該《解釋》置市場主體的立法發(fā)展于不顧,仍堅(jiān)持以所有制為標(biāo)準(zhǔn)來判斷企業(yè)刑法地位,呈現(xiàn)了觀念的落后。第二,與刑法中關(guān)于單位犯罪的規(guī)定相矛盾。最高人民法院《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》規(guī)定:“刑法第30條規(guī)定的公司、企業(yè)、事業(yè)單位,即包括國有、集體所有的公司、企業(yè)、事業(yè)單位,也包括依法設(shè)立的合資經(jīng)營、合作經(jīng)營企業(yè)和具有法人資格的獨(dú)資、私營等公司、企業(yè)、事業(yè)單位”。根據(jù)該規(guī)定,單位犯罪的主體包括具有獨(dú)立法人資格的私營企業(yè),而最高法98《解釋》規(guī)定“挪用公款給私有公司、私有企業(yè)使用的,屬于挪用公款給個(gè)人使用”,從語義上來說,這里所指的私
15、有公司、私有企業(yè)是不屬于單位范疇的,這顯然與刑法中關(guān)于單位犯罪的規(guī)定是相違背的。第三,挪用公款的行為是相對于本單位而言,挪用公款給私有單位或其他公有的單位,在社會(huì)危害性的評判上并無差異,兩者都是社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)組織,把私有公司作為個(gè)人,這樣的區(qū)分是沒有實(shí)際意義的。第四,該《解釋》違背了世貿(mào)組織關(guān)于非歧視原則,包括國民待遇原則的規(guī)定。根據(jù)WTO規(guī)則的要求,也為了更好地發(fā)展經(jīng)濟(jì)適應(yīng)國際形勢的需要,筆者認(rèn)為,在我國,不管是國有資產(chǎn)、私有資產(chǎn)還是外國資產(chǎn),在法律面前都是一律平等的,只要其合法經(jīng)營,其權(quán)益都將受到同等的法律保護(hù)。 為了更好地解決實(shí)踐中關(guān)于挪用公款“歸個(gè)人使用”行為的認(rèn)定,2001年9月,最
16、高人民法院出臺(tái)了《關(guān)于如何認(rèn)定挪用公款歸個(gè)人使用有關(guān)問題的解釋》(以下簡稱最高法01《解釋》),該《解釋》規(guī)定:“國家工作人員利用職務(wù)上的便利,以個(gè)人名義將公款借給其他自然人或者不具有法人資格的私營獨(dú)立企業(yè)、私營合伙企業(yè)等使用的,屬于挪用公款歸個(gè)人使用;國家工作人員利用職務(wù)上的便利,為謀取個(gè)人利益,以個(gè)人名義將公款借給其他單位使用的,屬于挪用公款歸個(gè)人使用?!睆膬?nèi)容上看,最高法01《解釋》增加了“以個(gè)人名義”和“為謀取個(gè)人利益”等條件,較98《解釋》更為明確具體。但實(shí)踐中,對“為謀取個(gè)人利益”如何理解,學(xué)者也有不同的認(rèn)識。筆者認(rèn)為,這里所說的“個(gè)人利益”應(yīng)包括物質(zhì)性利益和精神性利益。物質(zhì)性利益
17、,是指具備物質(zhì)形態(tài)、可用貨幣價(jià)值衡量的利益,如贈(zèng)送房產(chǎn)、購買家用電器等貴重物品、給予好處費(fèi)、提供免費(fèi)旅游機(jī)會(huì)等。精神性利益是指非物質(zhì)形態(tài)、精神領(lǐng)域及私情方面的利益,如幫助就業(yè)、升學(xué)、提升、提供色情服務(wù)等。私情方面包括為滿足親屬、情人消費(fèi)或經(jīng)商而挪用公款。從一定意義上來說,01《解釋》與98《解釋》相比,有一定的進(jìn)步性,但同時(shí)也存在一定的局限和不足。對此學(xué)術(shù)界也有不同看法。01《解釋》規(guī)定國家工作人員將公款借給其他單位使用,必須同時(shí)具備以個(gè)人名義和謀取個(gè)人利益兩個(gè)條件,也只有在兩個(gè)條件并存時(shí)該行為才構(gòu)成犯罪,這樣的規(guī)定超越了最高人民法院司法解釋權(quán)限,也在一定程度上限制了挪用公款罪的范圍,給挪用公
18、款犯罪的查處帶來較大的困難。事實(shí)上,由于實(shí)踐中很多挪用公款行為在形式上都是以單位名義而非以個(gè)人名義進(jìn)行,在無法查明是否以個(gè)人名義的情況下,必將使挪用公款犯罪的查處陷入相應(yīng)的司法困境。 (三)“歸個(gè)人使用”的理解和認(rèn)定 針對最高人民法院01《解釋》發(fā)布后出現(xiàn)的司法困境,2002年4月28日,全國人大常委會(huì)對刑法第384條中挪用公款“歸個(gè)人使用”作出了立法解釋。(以下簡稱全國人大02《解釋》),根據(jù)該立法解釋,有下列三種情形之一的,屬于挪用公款“歸個(gè)人使用”: 第一種情形是“將公款供本人、親友或者其他自然人使用的”。這條規(guī)定具體、清晰,讓人一目了然,較好理解,是最常見的“歸個(gè)人使用”的情
19、形。即挪用公款后無論是給本人、親友還是其他自然人使用,均屬于挪用公款“歸個(gè)人使用”。這里面其實(shí)暗含了一個(gè)前提條件,即限于行為人私自作出上述決定的行為。如果將公款給個(gè)人使用是經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定,或者是為了單位的利益,由單位負(fù)責(zé)人決定將公款給個(gè)人使用的,則不應(yīng)以挪用公款罪定罪處罰,這一點(diǎn)在2003年《全國法院審理經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》(以下簡稱最高法03《紀(jì)要》)中有明確規(guī)定。 第二種情形即“以個(gè)人名義將公款供其他單位使用的”,屬挪用公款“歸個(gè)人使用”。這里的“以個(gè)人名義”主要是指單位的負(fù)責(zé)人或一般工作人員超出職權(quán)范圍,或者在其職權(quán)范圍內(nèi)逃避財(cái)務(wù)監(jiān)管,或者與使用人明確約定以個(gè)人名義、擅
20、自出借公款的情況。 參見郭立新、劉濤等:《檢察機(jī)關(guān)偵查案件認(rèn)定中的疑難問題解析》,中國檢察出版社2005年版,第85頁。 在客觀上主要表現(xiàn)為未經(jīng)單位集體研究決定,擅自出借公款的行為,在形式上往往欠缺合法借貸手續(xù),或者以虛假的借貸手續(xù)掩蓋非法出借公款的目的。實(shí)踐中具體表現(xiàn)為在單位的借款條或者其他提供款項(xiàng)的資料上只有個(gè)人簽名,并無單位公章。其次這里所指的“其他單位” 應(yīng)當(dāng)泛指刑法意義上的單位,不以是否具備法人資格為區(qū)分要件,也并無公、私性質(zhì)之分。之前的司法解釋均將使用人限定在“私”性質(zhì)的單位,導(dǎo)致了各種市場經(jīng)濟(jì)主體的實(shí)質(zhì)不平等。與之相比,全國人大02《解釋》真正體現(xiàn)了法律面前人人平等這一基本原則
21、,改變了以往市場經(jīng)濟(jì)主體實(shí)質(zhì)不平等的現(xiàn)狀。 第三種情形即“個(gè)人決定以單位名義將公款供其他單位使用,謀取個(gè)人利益的”,屬挪用公款“歸個(gè)人使用”。從其條文語義上來看,該種情形要構(gòu)成挪用公款罪,必須同時(shí)包含四個(gè)要件:第一是個(gè)人決定,這里所指的對象主要是指單位領(lǐng)導(dǎo)。所謂的決定,既包括行為人在職權(quán)范圍內(nèi)的決定,也包括超越職權(quán)范圍的決定。由于國有企業(yè)大多實(shí)行“廠長(經(jīng)理)負(fù)責(zé)制’,雖然按照制度和規(guī)定,國有企業(yè)在重大事項(xiàng)上須集體研究決定,但實(shí)踐中,一些廠長(經(jīng)理)利用管理上的漏洞,濫用職權(quán),或者超越職權(quán),違反重大事項(xiàng)須集體研究決定的規(guī)定,擅自將所管理使用的國有資金挪用給他人,該種行為的后果是挪用的公款一旦
22、收不回,就將給國家造成經(jīng)濟(jì)損失,對國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展必將產(chǎn)生危害。第二是以單位名義,即行為人挪用給使用人的款項(xiàng)在形式上是以單位 “公款”出現(xiàn),該種挪用行為的外在表現(xiàn)為單位對單位。第三是將公款供其他單位使用,即所挪公款的使用人是挪用人所在單位以外的單位,該條件不受單位性質(zhì)是公有還是私營的限制。第四,必須是為謀取個(gè)人私利,即行為人挪用公款給其他單位使用的最終目的是為自己謀取個(gè)人私利,而不是為單位、為集體謀取利益。這里所說的“個(gè)人利益”, 既包括正當(dāng)利益,也包括不正當(dāng)利益;既包括財(cái)產(chǎn)性利益,也包括非財(cái)產(chǎn)性利益;既包括事先未約定但實(shí)際已取得的利益,也包括事先約定而實(shí)際尚未獲取的利益。應(yīng)當(dāng)指出的是,如果行為
23、人的挪用行為只具備前三個(gè)要件而欠缺第四個(gè)要件,但最終結(jié)果是用款單位無力返還所挪用的公款以致造成重大損失的,對行為人可以瀆職罪追究刑事責(zé)任。 由于挪用公款歸個(gè)人使用,是挪用公款罪的基本特征之一,因此,在司法實(shí)踐中一些特殊的情況下,公款使用者的性質(zhì)對挪用公款罪的成立與否顯得尤為重要。有幾種特殊的情況需要區(qū)別不同情況不同處理:(1)挪用公款給個(gè)人承包企業(yè)使用的行為。此種行為要認(rèn)定是否屬于歸個(gè)人使用,首先應(yīng)當(dāng)根據(jù)“誰投資,誰擁有”的原則,查明被承包企業(yè)資產(chǎn)的實(shí)際來源情況;其次,要根據(jù)刑法的相關(guān)規(guī)定,以投資和利益歸屬來確定被承包企業(yè)的刑法地位。據(jù)此,實(shí)踐中,對于挪用公款給個(gè)人承包企業(yè)使用的行為,應(yīng)當(dāng)分
24、兩種情況來分別認(rèn)定:第一,當(dāng)作為挪用公款使用者的個(gè)人承包企業(yè)中,發(fā)包單位亦有資產(chǎn)投入的,這種情況下,發(fā)包單位將企業(yè)承包給個(gè)人,其資產(chǎn)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)雖然有一定分離,但由于其有一定的資產(chǎn)投入,導(dǎo)致其資產(chǎn)屬性和單位的性質(zhì)并沒有因此改變,將挪用公款給此類被承包企業(yè)使用的,應(yīng)認(rèn)定為歸單位使用。第二,如果被承包企業(yè)是由承包者個(gè)人投入所有經(jīng)營資本,并由其獨(dú)立自主經(jīng)營,發(fā)包單位并沒有投入資產(chǎn),僅僅是提供營業(yè)執(zhí)照和按約收取固定的承包費(fèi),根據(jù)投資與利益歸屬相結(jié)合的原則,該企業(yè)的收益應(yīng)該屬于承包者個(gè)人所有。對于這類承包企業(yè)使用挪用公款的行為,應(yīng)當(dāng)視為歸個(gè)人使用。(2)作為挪用公款使用人的單位是名為集體實(shí)為個(gè)人的情況
25、。所謂名為集體、實(shí)為個(gè)人的單位,實(shí)踐中主要包括以下兩種情況,一種是實(shí)質(zhì)上的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或者個(gè)體工商戶,通過虛假手段,注冊登記為具有法人資格的公司或企業(yè),或者在形式上掛靠國有、集體企業(yè)或其他單位從事經(jīng)營活動(dòng)的單位;另一種是改制后的國家或集體所有的企業(yè)或其他單位,由個(gè)人買斷經(jīng)營,并向其上級主管部門繳納一定管理費(fèi)用,但仍然沿用原國有、集體單位名稱的。對于挪用公款給以上兩種名不符實(shí)的單位使用的,根據(jù)投資與利益歸屬相結(jié)合的原則,可以視為歸個(gè)人使用。針對上述兩種特殊的挪用公款使用者,要認(rèn)定該挪用行為是否構(gòu)成犯罪,必須查明行為人在挪用公款給使用人時(shí)是否明知其單位實(shí)際性質(zhì)。如果行為人是明知的,那么其在主觀上就
26、確有挪用公款給個(gè)人使用的故意,應(yīng)構(gòu)成挪用公款罪;否則,根據(jù)刑法的謙抑原則,只能認(rèn)定挪用公款的使用者是單位。如果該行為造成公款損失達(dá)到了法律規(guī)定的數(shù)額,則應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人主觀罪過情況,以瀆職類犯罪進(jìn)行定罪處罰。 二、挪用公款行為的基本類型 二、挪用公款行為的基本類型 根據(jù)刑法第384條規(guī)定,挪用公款罪可分為三種基本的行為類型,即“挪用公款數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還型”、“挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)型”,“挪用公款歸個(gè)人使用,進(jìn)行非法活動(dòng)型”。針對這三種不同的挪用行為類型,刑法規(guī)定了不同的定罪條件。因此,準(zhǔn)確界定這三種行為方式不僅對挪用公款罪的認(rèn)定具有基礎(chǔ)意義,同時(shí)對量刑也具有一定的指導(dǎo)
27、意義。 (一)“超期未還型”挪用公款行為 “超期未還型”挪用公款行為是指挪用公款歸個(gè)人使用,數(shù)額較大,超過三個(gè)月未還的行為。該類挪用公款行為中,行為人挪用公款的目的,是為了進(jìn)行合法的非營利性質(zhì)的活動(dòng),如為子女繳納學(xué)費(fèi)、購置家庭生活用品、外出旅游、支付醫(yī)療費(fèi)用等。與另兩類挪用公款行為不同的是,“超期未還型”挪用公款行為在構(gòu)成犯罪的條件中,并未限制具體用途,但在數(shù)額和時(shí)間上要求必須同時(shí)具備以下條件:一是數(shù)額必須達(dá)到較大,二是時(shí)間是超過三個(gè)月仍未歸還。 對于“數(shù)額較大”的具體標(biāo)準(zhǔn),刑事立法最初并未明確規(guī)定,但根據(jù)實(shí)際的發(fā)展和需要,最高人民法院98《解釋》對這一問題予以了明確。根據(jù)該《解釋》
28、第3條規(guī)定:挪用公款歸個(gè)人使用,“數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的”,或者“數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的”,以挪用公款一萬元至三萬元為“數(shù)額較大”的起點(diǎn),以挪用公款十五萬元至二十萬元為“數(shù)額巨大”的起點(diǎn)。據(jù)此,司法實(shí)踐中對此再無爭議,均遵照執(zhí)行。 關(guān)于“超期未還型”挪用公款罪的爭議主要體現(xiàn)在其另一個(gè)條件,即對“超過三個(gè)月未還”的含義應(yīng)如何理解?目前在理論界和司法實(shí)踐中,主要存在以下兩種爭議觀點(diǎn):第一種觀點(diǎn)認(rèn)為,該種情況是指行為人挪用公款超過三個(gè)月,在案發(fā)前尚未歸還。這種觀點(diǎn)的關(guān)鍵是將歸還時(shí)間確定在案發(fā)前,并將“超過三個(gè)月”與“案發(fā)前未還”作為構(gòu)成挪用公款犯罪的兩個(gè)并列限制條件。如果行為人在案發(fā)前已經(jīng)歸
29、還,即使挪用公款的時(shí)間已經(jīng)超過三個(gè)月,也不符合挪用公款罪犯罪構(gòu)成要件,不能認(rèn)定為犯罪。 參見趙秉志主編:《刑法爭議問題研究》(下卷),河南人民出版社1996年版,第208-209頁。 第二種觀點(diǎn)認(rèn)為,超過三個(gè)月未還,僅指行為人挪用公款且未歸還的時(shí)間超過三個(gè)月,而不以其案發(fā)前是否歸還為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。 參見王作富主編:《刑法分則實(shí)務(wù)研究》(下),中國方正出版社2006年版,第1778頁。 筆者同意第二種觀點(diǎn)。理由如下: 第一,從理論上說,挪用公款罪侵犯的直接客體是公款的使用權(quán),對這一客體的侵害及侵害程度主要取決于挪用公款的數(shù)額和時(shí)間長短。不論行為人在案發(fā)前是否歸還所挪用的公款,只要其挪用公款
30、達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)且超過三個(gè)月未歸還,其行為就已產(chǎn)生了社會(huì)危害性,構(gòu)成挪用公款罪?!鞍赴l(fā)前有沒有歸還,實(shí)際上是與挪用公款行為構(gòu)不構(gòu)成挪用公款罪無關(guān)的一種案件事實(shí),而不是構(gòu)成要件事實(shí)特征。換句話說,挪用公款行為侵害法益(公款使用權(quán))的程度一經(jīng)達(dá)到犯罪的程度,是否案發(fā)、案發(fā)后行為人對犯罪贓物的處理,對犯罪的成立是沒有影響的?!?趙秉志、肖中華等:《刑法問題對談錄》,北京大學(xué)出版社2007年版,第482頁。 第二,由于各案案發(fā)時(shí)間不盡相同,以案發(fā)前是否歸還作為罪與非罪的界限會(huì)導(dǎo)致司法不公正。例如,王某和陳某均挪用同等數(shù)額較大的公款歸個(gè)人使用,王某在挪用公款三個(gè)月后案發(fā),案發(fā)前未來得及歸還本息
31、。而陳某挪用時(shí)間比王某長的多,但其在案發(fā)前全部歸還了本息。如以案發(fā)前是否歸還挪用公款作為定罪的依據(jù),那么王某的行為就構(gòu)成挪用公款罪,陳某的行為反而不構(gòu)成挪用公款罪,這顯然是有違司法公正原則的。案發(fā)前是否歸還與是否構(gòu)成犯罪沒有直接聯(lián)系,只是量刑時(shí)應(yīng)考慮的一方面因素。挪用時(shí)間長短才是影響挪用公款罪社會(huì)危害性的重要因素之一。 第三,司法解釋已認(rèn)可該觀點(diǎn),應(yīng)該遵照執(zhí)行。最高人民法院98《解釋》第2條第1款規(guī)定:“挪用正在生息或者需要支付利息的公款歸個(gè)人使用,數(shù)額較大,超過三個(gè)月未還但在案發(fā)前己全部歸還本息的,可以從輕處罰或免除處罰,給國家、集體造成的利息損失應(yīng)予追繳?!睆倪@一規(guī)定可以看出,只要行為人
32、挪用公款超過三個(gè)月未還,即使案發(fā)前已經(jīng)歸還,也構(gòu)成挪用公款罪。在這種情況下,歸還挪用公款的行為只能作為從輕或者免除處罰的一種量刑情節(jié)。案發(fā)前是否歸還所挪公款并不影響挪用公款犯罪的成立。 綜上所述,“超過三個(gè)月未還”,是指從挪用公款之日起三個(gè)月內(nèi)沒有歸還。換言之,行為人挪用數(shù)額較大的公款,從挪用公款之日起三個(gè)月內(nèi)沒有歸還的,即構(gòu)成挪用公款罪。該期間的起始點(diǎn)和終點(diǎn)的界定也是罪與非罪的一個(gè)重要區(qū)分點(diǎn)。有學(xué)者認(rèn)為,“超過三個(gè)月未還”包括兩種情形:一是案發(fā)時(shí)(被司法機(jī)關(guān)、主管部門或者有關(guān)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)時(shí))尚未歸還挪用款項(xiàng)且時(shí)間已經(jīng)超過三個(gè)月;二是在發(fā)案時(shí)已經(jīng)歸還,但歸還時(shí)已經(jīng)超過三個(gè)月。對于三個(gè)月期限,應(yīng)從
33、開始挪用之日起到全部歸還的日期計(jì)算。 參見蔣葦、蘭元富等:《職務(wù)犯罪疑難案例精析》,浙江大學(xué)出版社2007年版,第68-69頁。 對于這兩種情形下三個(gè)月期間的計(jì)算方式,應(yīng)該說是沒有爭議的。 此外,行為人挪用公款后不歸還,從主、客觀原因分析有多種情況,如有的雖客觀上有歸還能力但主觀上不想還,想盡辦法藏匿所挪用的公款,甚至攜款潛逃;有的主觀上雖想歸還,但客觀上已將挪用的公款用于生活開銷、子女學(xué)費(fèi)等,已無力歸還。作為挪用公款罪的定罪條件和要素,這里所說的“未還”,與刑法第384條第1款所規(guī)定的“挪用公款數(shù)額巨大不退還的,處十年以上有期徒刑或無期徒刑”中的“不退還”相比,不同之處在于歸還時(shí)間上的差
34、異,即前者是指挪用公款超過三個(gè)月未還即構(gòu)成犯罪,而不論案發(fā)前或一審宣判前是否歸還;后者則是指在一審宣判前未退還。二者相同之處均應(yīng)指因客觀原因不能退還。需要說明的是,如果行為人客觀上有歸還能力,但主觀上不想歸還,且最終因未歸還導(dǎo)致公共財(cái)產(chǎn)損失的,則應(yīng)按貪污罪而非挪用公款罪來進(jìn)行處罰。 (二)“營利活動(dòng)型”挪用公款行為 “營利活動(dòng)型”挪用公款行為是指挪用公款歸個(gè)人使用,數(shù)額較大,進(jìn)行營利活動(dòng)的行為。關(guān)于“營利活動(dòng)”的范圍,目前刑法立法沒有明確規(guī)定,理論界對此爭議頗大。筆者認(rèn)為,營利活動(dòng)在形式上有合法與非法之分,其和非法活動(dòng)之間存在一定的交叉關(guān)系。由于刑法典已經(jīng)就挪用公款歸個(gè)人使用,進(jìn)行非法
35、活動(dòng)問題單獨(dú)作出了規(guī)定,故此處的營利活動(dòng)應(yīng)當(dāng)是泛指法律允許的、以牟利為目的的合法經(jīng)營行為。具體而言,包括生產(chǎn)性活動(dòng)、經(jīng)營性活動(dòng)等。營利型挪用公款犯罪在法律規(guī)定上沒有挪用時(shí)間的限制,也不問營利目的是否達(dá)到,只有挪用的公款必須達(dá)到數(shù)額較大的要求,其標(biāo)準(zhǔn)與超期未還型挪用公款罪的標(biāo)準(zhǔn)一致,即以挪用公款1萬元至3萬元為“數(shù)額較大”的起點(diǎn)。如某市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心(市國資委下屬事業(yè)單位)主任張某利用職務(wù)之便,在未經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究的情況下,個(gè)人決定將24萬元公款借與某教育實(shí)業(yè)公司老板嚴(yán)某,用于交納土地競拍保證金,并指使會(huì)計(jì)不在帳上反映此事,雖然嚴(yán)某在15天后即歸還了該筆款項(xiàng),但案發(fā)后,法院最終認(rèn)定張某私
36、用挪用公款24萬元給嚴(yán)某進(jìn)行營利活動(dòng),其行為已構(gòu)成挪用公款罪。 在認(rèn)定營利活動(dòng)型挪用公款罪時(shí),由于對“營利活動(dòng)”范疇理解上的差異,目前在司法實(shí)踐中還存在著一些疑難問題,試逐一分析。 1、挪用公款進(jìn)行營利性準(zhǔn)備的行為 案例一:2005年7月份,某公司發(fā)起人朱某因進(jìn)行公司登記的注冊資金缺口較大,找到某市中小企業(yè)擔(dān)保中心(市國資委下屬事業(yè)單位)主任李某,提出由擔(dān)保中心為其提供擔(dān)保,從銀行貸款用于該公司注冊驗(yàn)資及購買設(shè)備等。因該公司尚未經(jīng)工商部門登記成立,不符合擔(dān)保中心擔(dān)保貸款的條件,李某便與朱某商定由擔(dān)保中心借款100萬元給朱某,朱某承諾給李某10%的干股。同年8月8日,朱某遞交了一份以公司名
37、義起草的借款申請報(bào)告,內(nèi)容為:借款100萬元,借款期限為一年,付給擔(dān)保中心年利率10%的利息。次日,在沒有向主管部門請示匯報(bào)的情況下,李某在借款報(bào)告上簽署了“同意”意見。并指使會(huì)計(jì)從擔(dān)保中心的財(cái)務(wù)賬上轉(zhuǎn)了100萬元至朱某個(gè)人賬戶。為了逃避有關(guān)財(cái)務(wù)監(jiān)管,李某指使會(huì)計(jì)不要將此事在單位財(cái)務(wù)賬上反映。公司成立之后,李某實(shí)際出資20萬元以其妻名義購買了朱某公司20%的股份。2006年2月,朱某以公司設(shè)備做抵押,由擔(dān)保中心提供擔(dān)保,向銀行貸款150萬元。并將其中的100萬元?dú)w還了擔(dān)保中心的借款,但未向擔(dān)保中心支付約定的借款利息。本案中,李某在未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)集體研究的情況下,個(gè)人決定挪用公款100萬元給朱某用
38、作成立公司的注冊資本,這種行為是否屬于“挪用公款進(jìn)行營利活動(dòng)”呢? 此案是挪用公款給個(gè)人進(jìn)行營利活動(dòng)做準(zhǔn)備的一起典型案件。應(yīng)該說,在司法實(shí)踐中這種情況出現(xiàn)得較多,挪用人是為取得工商登記實(shí)施挪用行為,一旦注冊成功,將迅速歸還挪用的公款,此種情形下的挪用行為往往具有挪用時(shí)間短、數(shù)額大的特點(diǎn)。根據(jù)最高法03《紀(jì)要》中的規(guī)定:申報(bào)注冊資本是為進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)作準(zhǔn)備,屬于成立公司、企業(yè)進(jìn)行營利活動(dòng)的組成部分。因此,挪用公款歸個(gè)人用于公司、企業(yè)注冊資本驗(yàn)資證明的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為挪用公款進(jìn)行營利活動(dòng)。對此,有學(xué)者提出異議,認(rèn)為“營利活動(dòng)”不應(yīng)包括為營利活動(dòng)做準(zhǔn)備的行為,因?yàn)檫@種準(zhǔn)備活動(dòng)不會(huì)帶來直接的經(jīng)濟(jì)利益。
39、如果將準(zhǔn)備活動(dòng)視為營利活動(dòng),那么就類似于用公款買房的行為而言,該房可能用于出租或作為經(jīng)營場所,也是為營利做準(zhǔn)備,將其視為營利活動(dòng)則過于擴(kuò)大了營利活動(dòng)的范圍,使挪用公款進(jìn)行其他活動(dòng)這一要件形同虛設(shè)?!⒁娎钕;壑骶帲骸敦澪圪V賂罪研究》,知識產(chǎn)權(quán)出版社2004年版,第385頁。 筆者認(rèn)為,營利活動(dòng)不能狹義的理解為直接產(chǎn)生利潤的活動(dòng),凡是為營利活動(dòng)服務(wù)的活動(dòng)都應(yīng)屬于營利活動(dòng)。因?yàn)?,一般情況下,成立公司的目的是進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng),進(jìn)而謀取經(jīng)濟(jì)利益。為此,國家有關(guān)行政法規(guī)也明確規(guī)定成立公司要有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力作保證,即必須有相應(yīng)的注冊資本。注冊行為與其后的經(jīng)營行為密不可分,應(yīng)當(dāng)視為一個(gè)整體性的,連續(xù)性的營利活
40、動(dòng)??梢哉f,成立公司,取得工商營業(yè)執(zhí)照,是進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)的一個(gè)必經(jīng)步驟,是為營利活動(dòng)做準(zhǔn)備,也可以說是進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)的前提和基礎(chǔ)條件?!⒁姺洞好鳎骸敦澪圪V賂犯罪的法律適用》,人民法院出版社2001年版,第145頁。 由此可見,注冊成立公司本身就可視為一種廣義的經(jīng)營活動(dòng)。因此,挪用公款用于注冊成立公司的行為,應(yīng)認(rèn)定為挪用公款進(jìn)行營利活動(dòng)。由此可見,案例一中李某的行為應(yīng)構(gòu)成挪用公款罪。 2、挪用公款用于購買彩票等公益性活動(dòng)的行為 案例二:高某是某國有單位的財(cái)務(wù)人員,有定期買福利彩票的習(xí)慣。為了提高彩票中獎(jiǎng)率,他利用手中職權(quán),擅自挪用了30萬元公款去購買福利彩票,但在三個(gè)月內(nèi)已歸還所挪用款項(xiàng)。對
41、于此類挪用公款購買彩票的行為應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定,是否屬于挪用公款從事“營利活動(dòng)”? 從案例二的情況分析,如果認(rèn)定高某購買彩票的行為不屬于營利活動(dòng),則由于未達(dá)到挪用公款歸個(gè)人使用的時(shí)間條件,其行為是無罪的,但如果將購買彩票行為視為營利活動(dòng),則高某的行為已符合挪用公款罪的構(gòu)成要件,必須追究其刑事責(zé)任。那么,此類行為是否屬于“營利活動(dòng)”呢?不同部門法學(xué)領(lǐng)域的學(xué)者有不同的主張。民法及經(jīng)濟(jì)法學(xué)者一致認(rèn)為不屬于“營利活動(dòng)”。理由是:營利活動(dòng)存在于商事領(lǐng)域中,通過經(jīng)營活動(dòng)才有可能產(chǎn)生利潤;而福利彩票存在于公共事務(wù)領(lǐng)域,屬于公益性活動(dòng),雖有中獎(jiǎng)的可能,但不應(yīng)稱之為利潤。刑法學(xué)者則認(rèn)為屬于“營利活動(dòng)”?!⒁婈愑罎?/p>
42、:《挪用公款罪客觀方面若干問題研究》,吉林大學(xué)碩士論文,2007年,第24頁。 筆者認(rèn)為,鑒于刑事法律與民商事法律的性質(zhì)差別,有些概念在兩個(gè)法律體系中有時(shí)會(huì)具有不同的含義,刑法中利潤、利益的范疇?wèi)?yīng)該比民商事法律寬泛。最高人民法院98《解釋》將挪用公款用于集資、購買國債等均視為“營利活動(dòng)”也足以說明這點(diǎn)。因此,從體育、福利彩票等公益活動(dòng)本身的性質(zhì)來看,固然沒有“營利”的內(nèi)容,但當(dāng)事人挪用公款去購買彩票的目的就是希望獲取巨額獎(jiǎng)金。不能混淆公益活動(dòng)本身的性質(zhì)與挪用人購買福利彩票行為的性質(zhì),把兩者等同起來,就會(huì)造成定性的錯(cuò)誤。挪用人以中獎(jiǎng)為目的的購買彩票行為,與用公款投入股票或期貨市場一樣,都是為了
43、牟利而進(jìn)行的高風(fēng)險(xiǎn)投資活動(dòng),其中獎(jiǎng)獲利均具有一定的偶然性和機(jī)會(huì)性,故而并不影響其“營利活動(dòng)”的性質(zhì)。挪用公款購買體育、福利彩票等公益性活動(dòng)是以合法的形式追求財(cái)產(chǎn)利益的活動(dòng),應(yīng)當(dāng)屬于營利活動(dòng)的范疇。高某的行為應(yīng)該構(gòu)成挪用公款罪。 3、挪用公款私自存入銀行取息的行為 案例三:2004年,經(jīng)某市國土資源局領(lǐng)導(dǎo)同意,其下屬一土管所所長劉某以該國土所名義,收取了八家選礦廠占用耕地開墾保證金共計(jì)人民幣19.66萬元,并一直由其以個(gè)人名義保管。2008年1月劉某個(gè)人出資3400元將該款補(bǔ)足為人民幣20萬元,以其個(gè)人名義轉(zhuǎn)存銀行定期儲(chǔ)蓄一年,2009年2月定存到期后,劉某將20萬元本金和利息8132.75
44、元進(jìn)行轉(zhuǎn)存。同年5月,劉某將19.66萬元公款轉(zhuǎn)存給張某保管,但該筆公款的7994.49元利息未轉(zhuǎn)給張某,也未告訴其他人,仍存在其私人賬戶上。2009年6月,該土管所將19.66萬元公款上交市財(cái)政。本案中,劉某挪用以單位名義收取的19.66萬元占用耕地開墾保證金,私自存入銀行獲取利息的行為應(yīng)如何認(rèn)定呢? 這類案件在司法實(shí)踐當(dāng)中發(fā)生的也較多。對這類行為,理論界主要有以下三種不同看法:第一種意見認(rèn)為,行為人將挪用的公款存入銀行,應(yīng)視為挪用公款進(jìn)行一般性的消費(fèi),因?yàn)樗灿玫墓畈⑽催M(jìn)入流通領(lǐng)域,行為本身對公款也沒有造成實(shí)際危害,行為人雖然能夠從中得利,卻并非因經(jīng)營行為所得,所以這種行為不應(yīng)認(rèn)定為“
45、從事營利活動(dòng)”;第二種意見認(rèn)為,挪用公款私自存入銀行獲取利息的行為中,挪用只是手段,占有公款利息才是目的,但不論是“本”還是“息”,均屬于公款的一部分,故對此種以挪用為手段獲取公款利息的行為,應(yīng)當(dāng)按照貪污罪來定罪處罰;第三種意見則認(rèn)為,這種行為應(yīng)屬于挪用公款進(jìn)行營利活動(dòng)?!∫陨先N意見均參見王作富主編:《經(jīng)濟(jì)犯罪中罪與非罪的界限》,中國政法大學(xué)出版社1994年版,第311頁。 首先,營利活動(dòng)和經(jīng)營活動(dòng)有所不同。經(jīng)營活動(dòng)是指把一定的原始資金投入到生產(chǎn)流通領(lǐng)域,經(jīng)過運(yùn)作之后產(chǎn)生利潤的過程,其范圍要遠(yuǎn)小于營利活動(dòng)。營利活動(dòng)指的是一切生產(chǎn)、經(jīng)營、興辦企業(yè)、入股分紅等能獲取各種經(jīng)濟(jì)利益的行為,其范圍相
46、當(dāng)廣泛,換句話說,一切追求利益的行為都可以稱之為營利活動(dòng)。挪用人將公款存入銀行獲取利息,應(yīng)屬于以獲取經(jīng)濟(jì)利益為目的的“營利性活動(dòng)”。其次,根據(jù)最高法98《解釋》第2條第2款規(guī)定:“挪用公款存入銀行、用于集資、購買股票、國債等屬于挪用公款進(jìn)行營利活動(dòng)”,可見,將此種行為認(rèn)定為挪用公款罪是符合法律規(guī)定的。如將行為人占有公款的收益行為等同于相同數(shù)量的公款的占有,并處之以貪污罪是與法無據(jù)的。據(jù)此,筆者同意第三種意見,認(rèn)為劉某的行為應(yīng)構(gòu)成挪用公款罪。 總之,筆者認(rèn)為,挪用公款犯罪中的“營利活動(dòng)”含義較為廣泛。只要行為人挪用公款后個(gè)人予以了使用或者參與使用,有可能從中獲取一定的收益,就應(yīng)屬于挪用公款犯罪
47、中有關(guān)“營利活動(dòng)”的范疇。根據(jù)具體形式的不同,“營利活動(dòng)”可分為以下幾類:第一類是典型的“營利活動(dòng)”,即民商法意義上的“營利活動(dòng)”,是指行為人將所挪用的公款投入商事領(lǐng)域進(jìn)行流轉(zhuǎn),包括用于投資、生產(chǎn)、經(jīng)營、炒股等,進(jìn)而產(chǎn)生利潤的活動(dòng)。這在實(shí)踐中比較常見。第二類 “營利活動(dòng)”是指行為人挪用公款后,并未將該筆資金直接投入商事領(lǐng)域進(jìn)行流轉(zhuǎn),而只是作為進(jìn)行商事活動(dòng)的準(zhǔn)備或先行條件?!⒁姽倬按海骸杜灿霉钭锞唧w用途的司法認(rèn)定與立法完善研究》,華東政法大學(xué)碩士論文,2008年。 例如,將挪用的公款存入銀行收取利息的行為。這主要體現(xiàn)了行為人主觀上的牟利目的。此外,對于挪用公款借給他人從事“營利活動(dòng)”的情況
48、,應(yīng)根據(jù)挪用人主觀上是否明知使用人將公款用于營利活動(dòng)的情況,實(shí)行區(qū)別對待。如果挪用人是明知的,應(yīng)當(dāng)直接認(rèn)定其從事營利活動(dòng)。如果使用人對挪用人隱瞞了事實(shí)真相,且有充分的證據(jù)證明挪用人確實(shí)不知情,一般不宜認(rèn)定其從事營利活動(dòng)。但是,如果挪用人在借款之后知道了真相卻未予反對,仍可認(rèn)定其是挪用公款進(jìn)行營利活動(dòng)?!⒁婈暗聞伲骸杜灿霉钭镅芯俊?,中國政法大學(xué)優(yōu)秀碩士論文集,2001年。 (三)“非法活動(dòng)型”挪用公款行為 “非法活動(dòng)型”挪用公款行為是指挪用公款歸個(gè)人使用,進(jìn)行非法活動(dòng)的行為。那么,挪用公款罪中所指的“非法活動(dòng)”究竟應(yīng)該如何理解呢?自該罪設(shè)立以來,司法界對此就有不同的理解。一種觀點(diǎn)
49、認(rèn)為,所謂“非法活動(dòng)”僅指那些構(gòu)成犯罪的違法行為,即“挪用公款供個(gè)人或他人進(jìn)行走私、非法經(jīng)營、倒賣文物、賭博等違法犯罪活動(dòng)。” 劉家?。骸缎滦谭ㄐ聠栴}新罪名通釋》,人民法院出版社1997年版,第962頁。 另一種觀點(diǎn)認(rèn)為“非法活動(dòng)”既包括犯罪行為,也包括一般的違法行為。“挪用公款供個(gè)人進(jìn)行非法活動(dòng),既包括違反刑事法律的嚴(yán)重犯罪行為,如走私犯罪、毒品犯罪、賭博犯罪等活動(dòng),也包括違反治安、工商、海關(guān)等經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)的一般違法行為,如一般的走私、賭博、嫖娼、無照經(jīng)營等違法行為”?!O謙:《國有工作人員職務(wù)犯罪研究》,法律出版社1998年版,第133頁。 筆者認(rèn)為,從刑事立法精神和司法實(shí)踐的要求出
50、發(fā),對挪用公款進(jìn)行“非法活動(dòng)”應(yīng)作廣義的理解,即不僅包含犯罪行為,還包括一般違法行為。第一,如果將“非法活動(dòng)”局限于犯罪行為,將不利于實(shí)際操作。根據(jù)我國刑事訴訟法規(guī)定,未經(jīng)人民法院判決,任何人都不得被確定有罪。因此,在挪用公款案件的偵查階段,我們無法認(rèn)定行為人挪用公款進(jìn)行的行為是否構(gòu)成犯罪,那么,只有法院先對其相關(guān)行為認(rèn)定為有罪后,我們才能對挪用公款案進(jìn)行查處,這肯定是不現(xiàn)實(shí)的。第二,對“非法活動(dòng)”作廣義理解更符合刑法規(guī)定的周密性的要求。我國現(xiàn)行刑法規(guī)定了超期限使用、營利活動(dòng)、非法活動(dòng)三種挪用公款的用途行為,如果“非法活動(dòng)”僅指犯罪活動(dòng),那么一般的違法活動(dòng)將無所歸屬?!⒁娀糇由剑骸杜灿霉钭?/p>
51、中“歸個(gè)人使用”的三種用途的認(rèn)定》,載《法制與社會(huì)》,2008年第11期,第88頁。 第三,司法解釋從廣義理解的角度對“非法活動(dòng)”作出了明確規(guī)定。最高人民法院、最高人民檢察院1989年共同頒布的《關(guān)于執(zhí)行〈關(guān)于懲治貪污罪賄賂罪的補(bǔ)充規(guī)定〉若干問題的解答》(以下簡稱兩高1989《解答》)將“非法活動(dòng)“解釋為“挪用公款歸個(gè)人進(jìn)行投機(jī)倒把、走私、賭博等違法活動(dòng)”。在該《解答》中使用的是“違法”這一概念。在最高法98《解釋》中,也是采取簡單列舉的方式將“非法活動(dòng)”限定為挪用公款歸個(gè)人使用,進(jìn)行賭博、走私等活動(dòng)。最高人民檢察院《人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(試行)》(以下簡稱最高檢《立
52、案標(biāo)準(zhǔn)(試行)》)附則中規(guī)定:“挪用公款罪案中的非法活動(dòng),既包括犯罪活動(dòng),也包括其他違法活動(dòng)。”據(jù)此,“非法活動(dòng)”應(yīng)該包含犯罪活動(dòng)和一般違法活動(dòng)。 那么,非法活動(dòng)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)如何確定?“非法活動(dòng)”中的“非法”是指形式違法、實(shí)質(zhì)違法還是包括形式違法與實(shí)質(zhì)違法,學(xué)界對此存在爭議。一種意見認(rèn)為,界定某一行為是否屬于非法活動(dòng),必須結(jié)合公款使用人的自身情況來認(rèn)定。例如,國家工作人員挪用公款用于本人或與他人共同經(jīng)商辦企業(yè),而由于國家行政法規(guī)明文規(guī)定:嚴(yán)禁國家工作人員經(jīng)商辦企業(yè),那么該行為顯然違反了這一規(guī)定,因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于挪用公款進(jìn)行非法活動(dòng);但如果挪用人只是將公款借給他人進(jìn)行合法經(jīng)營,其本人并
53、未實(shí)際參與,則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于挪用公款進(jìn)行營利活動(dòng)?!⒁娞锪⑽?、夏漢清、聞剛:《對挪用犯罪司法實(shí)務(wù)中若干疑難問題的探討》,載《河南省政法管理干部學(xué)院學(xué)報(bào)》,2006年第6期。 再比如,對普通人而言,挪用公款炒股應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為進(jìn)行營利活動(dòng),但是對于一些特殊行業(yè)人員如證券從業(yè)人員而言,如果其利用職務(wù)之便挪用公款炒股,或者是挪用公款給證券從業(yè)人員炒股,則違反了我國證券法關(guān)于“證券從業(yè)人員禁止參與股票交易”的有關(guān)規(guī)定,這種情況下就不能認(rèn)定是進(jìn)行營利活動(dòng),而應(yīng)當(dāng)視為挪用公款進(jìn)行非法活動(dòng);另一種意見認(rèn)為,挪用人身份的不合法性并不必然導(dǎo)致其從事活動(dòng)也是非法的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人挪用公款后的實(shí)際用途來區(qū)分營利活
54、動(dòng)與非法活動(dòng)。如果其挪用公款后進(jìn)行的活動(dòng)是法律所禁止的,就應(yīng)當(dāng)按照“非法活動(dòng)”處理;如果是法律允許的,則應(yīng)當(dāng)按“營利活動(dòng)”來對待?!⒁娪升垵骸毒唧w用途與挪用公款罪犯罪構(gòu)成關(guān)系思考》,載《人民檢察》,2004年第3期。 筆者贊同上述第二種觀點(diǎn),即挪用公款是否用于非法活動(dòng),應(yīng)以挪用公款的實(shí)際用途為準(zhǔn),是指活動(dòng)本身的性質(zhì)違法,即如嫖娼、賭博、走私等活動(dòng),而不應(yīng)將參與主體的非法性作為認(rèn)定其為非法活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)。如對于國家工作人員經(jīng)商辦企業(yè)的行為來說,只要企業(yè)所進(jìn)行的是合法經(jīng)營,即使參與主體在形式上有所違法,但也可作為“營利活動(dòng)”來處理,而不應(yīng)視為“非法活動(dòng)”。因此,對挪用公款的使用過程中僅僅由于活動(dòng)
55、的主體或者程序不合法的情形,筆者認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)以挪用公款進(jìn)行營利活動(dòng)進(jìn)行處理,而不應(yīng)按照挪用公款進(jìn)行非法活動(dòng)對待。 挪用公款進(jìn)行非法活動(dòng)社會(huì)危害性大,因而這類挪用公款罪的成立,在挪用數(shù)額和挪用時(shí)間上,我國現(xiàn)行刑法并沒有明確的規(guī)定。司法實(shí)踐中,對于此類挪用公款行為,不論數(shù)額大小是否一律構(gòu)成犯罪,這個(gè)問題曾在理論界存在一定分歧意見。一種觀點(diǎn)認(rèn)為,對挪用公款進(jìn)行非法活動(dòng)的行為,我國刑事立法并沒有明確的數(shù)額規(guī)定,因此,即使涉案數(shù)額一般,但只要挪用于非法活動(dòng),也可以作犯罪處理;如果進(jìn)行了嚴(yán)重違法活動(dòng)或者是犯罪活動(dòng),即使挪用數(shù)額較小,也應(yīng)按挪用公款罪定罪處罰?!⒁妱⑸鷺s、張相軍、許道敏:《貪污賄賂罪》,中
56、國人民公安大學(xué)出版社1999年版,第93頁。 另一種觀點(diǎn)則主張,相對于部分侵財(cái)型案件如盜竊罪、詐騙罪等,挪用公款罪的社會(huì)危害性顯然更小,但前者都有數(shù)額較大的限制,后者反而無數(shù)額限制,這違反了刑事立法的基本精神,因此,挪用公款歸個(gè)人使用進(jìn)行非法活動(dòng)的,不應(yīng)不論數(shù)額大小均以犯罪論處,而應(yīng)該在立法上明確一個(gè)數(shù)額限制?!⒁姀垖^主編:《貪污賄賂瀆職“侵權(quán)”犯罪案件立法標(biāo)準(zhǔn)精釋》,中國檢察出版社2000年版,第55頁。 筆者認(rèn)為,后一種觀點(diǎn)更符合挪用公款罪的實(shí)質(zhì)。根據(jù)挪用公款的社會(huì)危害性以及刑法規(guī)范的特點(diǎn)來分析,首先,挪用公款罪進(jìn)行非法活動(dòng)反映了該罪的社會(huì)危害性,而挪用公款罪的社會(huì)危害性很大程度取決
57、于行為人挪用公款的數(shù)額大小、挪用時(shí)間長短等因素。如行為人挪用公款雖然是用于非法活動(dòng),但數(shù)額很小,如挪用幾十元或者幾百元,用于嫖娼或者賭博等,這類情節(jié)輕微的挪用行為,根據(jù)刑法第13條犯罪概念中“但書”的規(guī)定,是不可能認(rèn)定為犯罪的。其次,從刑法規(guī)范的特點(diǎn)來看,由于刑法規(guī)范只能做到相對明確,那么僅僅從字面形式地、機(jī)械地解釋與適用刑法,不可能應(yīng)對無限豐富的生活事實(shí),我們需要從實(shí)質(zhì)性的角度去解釋刑法。刑事立法中對此雖未明確規(guī)定數(shù)額要求,但在實(shí)際處理時(shí),必然要適當(dāng)考慮挪用公款的數(shù)額。正因?yàn)槿绱耍罡叻?8《解釋》第3條第2款規(guī)定:以挪用公款五千元到一萬元為追究刑事責(zé)任的數(shù)額起點(diǎn)。最高檢《立案標(biāo)準(zhǔn)(試行)》
58、中明確規(guī)定:涉嫌挪用公款歸個(gè)人使用,數(shù)額在5000元至1萬元以上的,進(jìn)行非法活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)立案。以上規(guī)定的出臺(tái),為司法實(shí)踐中“非法活動(dòng)型”挪用公款罪的認(rèn)定和追究確立了明確的法律依據(jù),使之更加具有可操作性。 三、特殊的挪用公款行為的認(rèn)定 三、特殊的挪用公款行為的認(rèn)定 (一)挪而未用行為 對“挪而未用”行為的認(rèn)定問題,我國刑法理論界及實(shí)務(wù)部門主要存在以下三種觀點(diǎn): 第一,挪用公款罪的客觀方面表現(xiàn)為既“挪”又“用”,“挪而未用”行使了“挪”的行為,但是沒有“用”的行為,不符合挪用公款罪的客觀方面的要求,不能認(rèn)定為犯罪; 楊濤:《查處挪用公款犯罪中幾個(gè)問題的思考》,載《河南政法管理干部學(xué)院學(xué)
59、報(bào)》,2001年第6期,第96頁。 第二.對于“挪而未用”的行為,行為人已經(jīng)著手實(shí)施犯罪行為,但由于其意志以外的原因沒有使用公款,使犯罪行為未完全實(shí)施完畢,屬于犯罪未遂; 劉家琛主編:《新刑法新罪名通釋》,人民法院出版社1998年修訂版,第969頁。 第三,將挪用公款罪的客觀行為理解為一種復(fù)合行為,是不正確的。公款被“挪”和“用”,只是對一般情況下挪用公款案件的事實(shí)描述,而不是對挪用公款犯罪構(gòu)成要件的揭示。只有將公款“挪”出的行為,才是挪用公款罪的實(shí)行行為,“用”公款只是對被“挪”公款的進(jìn)一步處理行為,“用”本身不是對刑法保護(hù)的法益侵害?!≮w秉志、肖中華等:《刑法問題對談錄》,北京大學(xué)出版
60、社2007年版,第489頁。 比較而言,第三種觀點(diǎn)較為客觀和中肯。刑法保護(hù)的每一種社會(huì)關(guān)系都有其特定的內(nèi)容,挪用公款行為侵犯的直接客體是公款的使用權(quán),其社會(huì)危害性主要體現(xiàn)在公款所有權(quán)人對公款暫時(shí)失控,對公款的占有、使用、收益、處分權(quán)功能無法完整發(fā)揮?!⒁娳w建平:《論挪用公款罪的司法適用與立法完善》,華東政法學(xué)院碩士論文,2002年。 挪用公款的客觀行為本質(zhì)在于挪用,即轉(zhuǎn)移公款的占有、使用權(quán),行為人挪用后的用途只是客觀要件的外在表現(xiàn)形式。從二者的關(guān)系來看,挪用是使用的前提,使用是挪用的目的,“挪”是主行為,“用”是從行為,因此,挪用的實(shí)質(zhì)要件在于“挪”,“挪”行為是刑法對該罪的打擊根本
61、?!⒁姳R東林、范志勇:《挪而未用是否構(gòu)成挪用公款罪》,載《人民檢察》,2000年第1期,第44頁。 因此,法律對該罪三種基本挪用行為的例舉中明確規(guī)定,挪用公款數(shù)額較大,超過三個(gè)月未還的也構(gòu)成挪用公款罪。在這類挪用行為中,只要公款脫離所有權(quán)人的控制,并在數(shù)額上達(dá)到法律規(guī)定的“較大”標(biāo)準(zhǔn)且時(shí)間超過三個(gè)月的,即可視為挪用公款歸個(gè)人使用。由此可見,行為人對挪用公款的具體用途并不是構(gòu)成犯罪的實(shí)質(zhì)要件,而僅是處罰標(biāo)準(zhǔn)的不同。“挪而未用”已經(jīng)使公款被行為人暫時(shí)占有,該種狀態(tài)下的公款已不受所有權(quán)人的實(shí)際控制,其實(shí)質(zhì)已侵犯公職人員的廉潔性和公款的使用權(quán)。如果挪而未用數(shù)額較大,時(shí)間又在三個(gè)月以上的,就已經(jīng)構(gòu)成
62、挪用公款罪。 根據(jù)我國現(xiàn)行刑法對挪用公款罪的規(guī)定及相關(guān)立法、司法解釋,筆者認(rèn)為,對“挪而未用”行為的定性,必須根據(jù)具體情況作出不同的分析,在具體的司法適用中可作以下認(rèn)定和處理:第一類情況,行為人主觀上有挪用公款進(jìn)行營利活動(dòng)或非法活動(dòng)的故意,并已經(jīng)著手實(shí)行了挪的行為,但由于行為人意志之外的原因,導(dǎo)致其未能將公款脫離所屬單位控制,此種情況構(gòu)成挪用公款犯罪未遂,可以比照既遂犯從輕或減輕處罰;第二類,挪而未用構(gòu)成挪用公款罪,且屬于既遂的情形主要有兩種:一是有足夠的證據(jù)能夠證明,行為人主觀上有挪用公款進(jìn)行營利活動(dòng)或非法活動(dòng)的目的,客觀上已將公款挪于自己控制范圍之內(nèi)的;二是對行為人挪用公款進(jìn)行營利活動(dòng)或
63、非法活動(dòng)的主觀意圖,雖缺乏足夠的證據(jù)證明,但客觀上行為人已將數(shù)額較大的公款挪于自己控制范圍之內(nèi),且超過三個(gè)月未歸還單位的。第三類包括挪而未用不構(gòu)成犯罪的兩種情形:一是行為人雖將公款挪于自己控制范圍之內(nèi),且有用于營利活動(dòng)或非法活動(dòng)的主觀意愿,但證據(jù)不足,且涉案公款未達(dá)到法律規(guī)定的“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn);二是有證據(jù)證明行為人所挪公款并非用于營利活動(dòng)或非法活動(dòng),行為人所挪公款雖已達(dá)“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn),但三個(gè)月內(nèi)已歸還的。 (二)挪用公款為他人擔(dān)保的行為 司法實(shí)踐中,一些國家工作人員利用經(jīng)手、管理公共財(cái)物的職務(wù)之便,擅自以本單位的財(cái)產(chǎn)為他人提供各種形式的擔(dān)保,對此類行為應(yīng)如何認(rèn)定,何種情況下才構(gòu)成挪用
64、公款罪呢?目前,根據(jù)我國《民法通則》、《合同法》、《擔(dān)保法》的有關(guān)規(guī)定,擔(dān)保制度有保證、抵押、質(zhì)押、定金、留置五種形式,其中保證、抵押、質(zhì)押三種擔(dān)保形式是由第三人提供的。行為人以單位財(cái)產(chǎn)擅自為他人提供擔(dān)保的行為,因?yàn)閾?dān)保形式不同,對財(cái)產(chǎn)占有、使用權(quán)的侵害程度也不同,實(shí)踐中,有的屬于挪用公款行為,有的僅屬于違反財(cái)經(jīng)法律法規(guī),不能一概而論。筆者試從不同擔(dān)保形式的特點(diǎn)分析出發(fā),對之進(jìn)行具體的判斷和認(rèn)定。 1、保證擔(dān)保 保證是指由第三人提供書面保證,擔(dān)保債務(wù)人履行義務(wù),當(dāng)債務(wù)人不按約履行義務(wù)時(shí),則按照約定由保證人(第三人)履行債務(wù)或者承擔(dān)連帶責(zé)任的形式。保證屬于人保,其特點(diǎn)是以保證人的信譽(yù)提供擔(dān)保
65、。當(dāng)保證形式的擔(dān)保成立時(shí),擔(dān)保財(cái)產(chǎn)并不發(fā)生轉(zhuǎn)移,只有在債務(wù)人不按約履行債務(wù)的情況下,才需要由保證人承擔(dān)連帶責(zé)任,這時(shí)提供擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)才發(fā)生轉(zhuǎn)移。實(shí)踐中,以單位名義用公款為個(gè)人債務(wù)提供保證的情況時(shí)有發(fā)生,那么這種行為是否構(gòu)成挪用公款罪呢?持否定觀點(diǎn)者認(rèn)為:這種行為與一般挪用公款行為有所不同。在保證期間,保證人無須向債權(quán)人移交財(cái)產(chǎn),即不改變單位財(cái)物的占有關(guān)系。如債務(wù)人如期向債權(quán)人履行債務(wù),保證人的財(cái)產(chǎn)不會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)移。保證人的行為也沒有侵犯單位財(cái)產(chǎn)所有權(quán),故對保證人的行為不應(yīng)以挪用公款罪論處。反之,如果債務(wù)人在雙方約定期限屆滿后不向債權(quán)人履行債務(wù),按照保證合同的約定,保證單位必須代為履行,單位財(cái)產(chǎn)因此遭
66、受重大損失的,也不應(yīng)以挪用公款罪論處,而應(yīng)認(rèn)定其行為屬于濫用職權(quán)或者玩忽職守。持肯定觀點(diǎn)者認(rèn)為,以公款作保證擔(dān)保,會(huì)使公款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài),一旦被擔(dān)保人不能到期還款,單位的公款就會(huì)被強(qiáng)制劃撥,這必然會(huì)使公款的使用權(quán)受到侵犯。根據(jù)我國刑事立法精神,挪用公款罪的目的是懲罰公款私用的行為,并不以公款的損失為構(gòu)成要件。最高法98《解釋》明確規(guī)定“挪用公款在5萬元以上,超過3個(gè)月后,雖在案發(fā)前已全部歸還本息,只要屬于應(yīng)予追訴的,仍應(yīng)按挪用公款罪追究刑事責(zé)任,可以視不同情況,從輕或者減輕處罰。”可見,以擔(dān)保后是否造成公款損失來認(rèn)定行為是否構(gòu)成犯罪,是與法無據(jù)的。實(shí)踐中,只要債務(wù)人到期不履行債務(wù),由保證人代為履行,且用于清償債務(wù)的公款達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn),就應(yīng)當(dāng)構(gòu)成挪用公款罪,其犯罪對象就是保證單位用于擔(dān)保的相關(guān)財(cái)產(chǎn)價(jià)款,保證合同成立之日即為挪用行為起算之日。筆者傾向于第二種觀點(diǎn)。 2、抵押擔(dān)保 所謂抵押擔(dān)保,是指債務(wù)人或者第三人將某一特定物作為債權(quán)的擔(dān)保,不轉(zhuǎn)移該財(cái)產(chǎn)的占有,只有當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí),債權(quán)人有權(quán)依照法律的規(guī)定以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。其中,提供抵押物的人稱為
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